一二三四在线播放免费观看中文版视频, 上门服务24小时接单app免费安装, 久久久久久久久久久久久久久久久久久, 忘忧草视频在线播放免费观看黄片下载,超碰人人爽爽人人爽人人,中国一级A片AAA片,欧美老妇肥熟高清,久久精品最新免费国产成人,久久人人97超碰CaOPOren

首頁 | 注冊 | 登陸 | 網(wǎng)站繁體 | 手機(jī)版 | 設(shè)為首頁 長沙社區(qū)通 做長沙地區(qū)最好的社區(qū)門戶網(wǎng)站 正在努力策劃制作...
注意:網(wǎng)站查詢并不一定完全準(zhǔn)確,使用請先核實(shí)! 畢業(yè)論文查詢

 

請選擇: 請輸入關(guān)鍵字:

 

法律論證中的若干問題

法律論證中的若干問題   在德國,法律論證理論走向前沿,阿列克西《法律論證理論》一書出版后(1978年)產(chǎn)生廣泛影響,是一項(xiàng)跨時代作品。

  今天主要講四個問題:

  1、 法律論證理論

  的產(chǎn)生背景,包括:問題背景和知識背景。

  2、 法律論證理論的發(fā)展現(xiàn)狀。

  3、 阿列克西《法律論證理論》基本思路,同時與佩雷爾曼進(jìn)行比較描述;以及其他學(xué)者的理論爭點(diǎn)。

  4、 法律論證理論的研究意義和及其啟迪學(xué)價值。

  一、 理論產(chǎn)生的背景:

 。ㄒ唬栴}背景。

  作為一般比較,德國法學(xué)有一個知識與方法的理論轉(zhuǎn)型的不同時期。19世紀(jì)主流是概念法學(xué)(耶林等主張),主張法學(xué)的主要作用是為實(shí)踐(尤其是司法實(shí)踐)提供概念的合邏輯體系以作為司法大前提的平臺,其雄心是如能提供此種體系,則法官工作將簡單。概念法學(xué)預(yù)設(shè):一國法治要保持其安定性、統(tǒng)一性、一致性,法學(xué)應(yīng)為其司法者提供此種概念體系。這也是19世紀(jì)末耶林的一個轉(zhuǎn)向:他認(rèn)為概念法學(xué)可能走向誤區(qū),從應(yīng)然角度建造的體系可能是不切實(shí)際的;從而轉(zhuǎn)向?qū)Ψㄋ婕暗睦娴姆治雠c創(chuàng)造,由此創(chuàng)造利益法學(xué)。該理論在20世紀(jì)30年代被繼承與發(fā)展,是對概念法學(xué)的理論反動,實(shí)際上反映了這一時期德國的社會轉(zhuǎn)型和理論轉(zhuǎn)型。

  二戰(zhàn)以后,德國法學(xué)理論出現(xiàn)以下幾個傾向:自然法的復(fù)興。其主要復(fù)興事件就是:面對納粹審判,告密者案等疑難案件的審判,如何在法理和規(guī)則方面找到理論支持,從而引發(fā)對自然法理論的追尋。拉德布魯赫《法律的不法與超法律的法》(1946年)試圖解決復(fù)雜案件的問題,提出一個公式(即拉德布魯赫公式。拉德布魯赫早期是價值相對主義者,講求價值考量的情景主義,實(shí)在法中的價值是相對的,但有排序,其首要價值就是安定性,然后是形式正義,合目的性。)這里涉及一個問題:第三帝國的法律是否是法?他認(rèn)為:只要達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)即非法或稱失去法性的法-當(dāng)一個實(shí)在法違反正義達(dá)到不能容忍的程度則失去法性。安定是優(yōu)先的,但超出容忍限度,則非法。這一標(biāo)準(zhǔn)在德國引起爭論,從而引起自然法復(fù)興運(yùn)動。

  拉弗茨在其《法學(xué)方法論》中說,在德國,60年代的時候,法學(xué)家普遍感到法哲學(xué)爭論誰也說服不了誰,建議:回到方法。在傳統(tǒng)方法內(nèi),許多問題是討論不清的;具體方法有:數(shù)理邏輯的方法、伽達(dá)默爾的詮釋學(xué)方法、修辭學(xué)方法和論證的方法。這一轉(zhuǎn)向體現(xiàn)了概念法學(xué)向利益法學(xué),又向評價法學(xué)的轉(zhuǎn)變。法學(xué)核心問題是司法運(yùn)用的問題,其中涉及價值衡量。法理學(xué)有一個從權(quán)利定向到立法定向又到司法定向的問題。法官正確判決如何作出是考慮的核心問題。涉及幾個問題:1、判決依據(jù)是什么 2、是否正當(dāng)、正確

  第二個問題背景:傳統(tǒng)法學(xué)存在這樣的問題:第一,更多的是不精確規(guī)范分析,重思辨,輕分析。大而化之,缺點(diǎn)是重定性,而缺乏定量的感性分析。第二,知識和認(rèn)識手段的殘缺,概念陳舊,認(rèn)識框架落后。如現(xiàn)中國仍用黑格爾甚至亞里士多德時代的概念。這是不夠的,缺乏現(xiàn)代邏輯工具。第三,存在獨(dú)斷論傾向,獨(dú)白式論證,不能提出足夠理由對聽眾進(jìn)行足夠說服。

  第三個問題:法律論證重心是法律決策問題,法官裁決是決策的一部分,立法也是如此,決定必須經(jīng)過證成。原因是:1、法律決策非一般決定,其涉及利益,一般是涉他的利益,必須對利益及其分配方式提出足夠理由并給予說明,要求進(jìn)行論證。2、法律決策的論證不是直線的證明過程(直線證明是獨(dú)白式的,演繹的、含攝<從具像到抽象>的過程)。在疑難案件中,這種證明是不夠的,必須進(jìn)行論證,是要在眾多交談?wù)咧g論辨達(dá)成共識的過程;需要二個以上的交談?wù)邔υ捠秸撟C,而非獨(dú)自思辨式論證。3、決策的論證追求的目標(biāo)并非是真的問題,而是其是否有效、正確(正當(dāng))的問題。一談到這些問題,很容易進(jìn)入價值評價領(lǐng)域,直線式證明是無能為力的。此時出現(xiàn)明辛豪森的“困境”(公說公有理,婆說婆有理)。4、決策不是簡單的形式邏輯推理,而要借助其他手段。(辨證推理和實(shí)質(zhì)推理)。

  這些問題包括:A:推理前提的論證,疑難案件的論證,疑難案件是特殊事實(shí)要求特殊處理的案件,不是事實(shí)的疑難而是規(guī)則的疑難。第一,大小前提中法律語言的模糊性,每個概念都有一個意義波段,需要進(jìn)行解釋;第二,一個案件可以適用的淵源可能是多個,包括法律之內(nèi)的淵源和法律之外的淵源(即正式淵源和非正式淵源),這就出現(xiàn)規(guī)范選擇的沖突,即德沃金所說的德原則與原則,規(guī)則與原則,以及拉茲的規(guī)則與規(guī)則的沖突;第三,法律本身可能存在漏洞,需要用技術(shù)來彌補(bǔ)和論證;第四,判決有可能完全背離法條原來的意義。B:法律決策過程中總避免不了價值判斷問題。法律中如果沒有評價將寸步難行。規(guī)范性命題總有價值支持理由,容易轉(zhuǎn)化為價值性命題,那么如何使之符合正確性、一致性和安定性的要求?這就必須要提出一套理論,使肆意降至最小。C:可能會出現(xiàn)明辛豪森困境的問題,涉及價值評價時很可能出現(xiàn)三大難題:1、無限倒退(或遞歸),論證中可能無限制弱化論證立場,由強(qiáng)命題退到弱命題直至不可再退,從而達(dá)到臨界點(diǎn)(再不承認(rèn),則所有討論都無意義);2、循環(huán)論證,當(dāng)無限倒退時,雙方都可能用原來的觀點(diǎn)來證明現(xiàn)在的問題;3、如果前兩種方法都不能達(dá)到說服的話,借助一武斷方式終止無限倒退的過程。法律決策不是無限倒退的過程,有時間壓力,這種決策的正當(dāng)性,合理性需要論證。

  (二)知識背景:法律論證不是建立在傳統(tǒng)理論基礎(chǔ)上,是新的知識:1、哲學(xué)范式的轉(zhuǎn)變,歷史上哲學(xué)經(jīng)歷了兩次重大的范式轉(zhuǎn)變,首先是本體論向認(rèn)識論的過渡(中世紀(jì)早期,法學(xué)上則體現(xiàn)為自然法向法律認(rèn)識論的轉(zhuǎn)向),從認(rèn)識論向符號論(即語言范式的轉(zhuǎn)變,在20世紀(jì))。第一次轉(zhuǎn)變解決主體如何認(rèn)識客體(即主客體關(guān)系),第二次是解決主體如何達(dá)成一致的理解,即主體間性,如哈貝馬斯的商談理論(季衛(wèi)東:20世紀(jì)后期,我們進(jìn)入了一個無根據(jù)的時代,即后現(xiàn)代時期)。哈貝馬斯的理論是對如上問題的回應(yīng),重建理性認(rèn)識,用真理共識論取代真理符合論。2、語言哲學(xué),尤其是維特根斯坦,英美的認(rèn)識論理學(xué)提供了更有效的解釋工具。3、新修辭學(xué),比利時佩雷爾曼,4、論題學(xué)的發(fā)展(又稱類學(xué)觀點(diǎn)) 亞里士多德最早提出此領(lǐng)域。要尋求:討論的問題是什么,問題處在什么維度(位置),以及處在什么問題目錄?這些問題恰好為法律論證理論提供思考平臺。1957年德國法學(xué)家費(fèi)維格把論題學(xué)重新置于法學(xué)研究,打開新的視野,即以問題為中心重新構(gòu)建法學(xué)。法學(xué)關(guān)注的是裁決者如何正確裁決,更多考慮的是他面對的特殊問題是什么,不再以公理為前提。

  二,法律論證理論的發(fā)展現(xiàn)狀

  荷蘭費(fèi)特利斯《法律論證的基礎(chǔ)》(99年出版)把70年代以來的理論總體描述,重點(diǎn)介紹了一些人物的思想,他認(rèn)為法律論證已經(jīng)成為重要的研究對象,出現(xiàn)三個相關(guān)但有差別的進(jìn)路。1、邏輯進(jìn)路,2、修辭學(xué)進(jìn)路,3、對話進(jìn)路。核心問題是論證的合理性,為何借助論證證成在疑難案件中重構(gòu)合理性,以及什么是有效論證,什么是正確性?必須要有足夠的證據(jù)以支持論證。為什么?他期待自己的立場也被其他人所接受(即其結(jié)論具有可接受性,這也是避免明辛豪森困境的最佳方法),這最終取決于其證成質(zhì)量。其中涉及論證要滿足什么樣的標(biāo)準(zhǔn)、法官是否需要對規(guī)則予以解釋以及證成過程中法律規(guī)則、原則和一般道德規(guī)范的關(guān)系等問題。

  該書介紹了以下幾個觀點(diǎn):1、邏輯進(jìn)路(歐洲),2、托爾敏理論(英國),3、佩雷爾曼的新修辭學(xué),4、哈貝馬斯的交往理論,5、英國麥考米克的法律決定的證成理論,6、阿列克西法律論證的程序理論,7、芬蘭阿爾尼奧的法解釋理論,8、法律轉(zhuǎn)型理論,9、荷蘭批判討論語境中的法律論證及實(shí)用辨證理論。目前,論證理論已經(jīng)成為顯學(xué)。

  三,佩雷爾曼與阿列克西的法律論證理論

  佩雷爾曼的主要工作是正義論與新修辭學(xué)。正義可以從6方面描述。1、每個人都有相同的待遇,2、根據(jù)人的優(yōu)劣而對待,3、根據(jù)工作成績對待,4、根據(jù)生活需要對待,5、根據(jù)階級排序?qū)Υ?、根據(jù)法定權(quán)限對待。其共同的屬性:所謂正義就是對于某種具有相同屬性的成員必須平等對待,即相同問題相同處理。此種解釋,具有方法論的缺陷:從形式邏輯角度解釋。有沒有新的方法論?佩雷爾曼認(rèn)為,這些價值判斷問題僅僅形式邏輯是不夠的,最后必定是對話式的討論,不是誰對誰錯,而是強(qiáng)化說服力的問題。修辭學(xué)方法已經(jīng)被拋棄,應(yīng)該重新恢復(fù),于是創(chuàng)立新修辭學(xué),將修辭學(xué)與新的哲學(xué)結(jié)合,創(chuàng)造聽眾的概念,在討論過程中(以對話進(jìn)行)達(dá)成共識,實(shí)際上把談話的對方互設(shè)為聽眾。提出有三種聽眾的概念:1、普遍的可以接受的標(biāo)準(zhǔn),超越時間和空間,不僅指當(dāng)下,也指未來的可能聽眾,歷史上的是不可能的,2、談話可能是在特定空間內(nèi)的說服力,3、單個的特定聽眾,達(dá)到說服的可能性。還有一種可能性是自己說服自己。這樣提出了三類聽眾:1、普泛聽眾,佩雷爾曼說在討論中除自己外的所有人都是潛在的聽眾。普泛聽眾是除自己外的所有的聽眾,當(dāng)普泛聽眾的設(shè)定是沒有價值,因?yàn)樗麄冇胁町悾煌膬r值觀,名字國家及信仰,說服他們所有的人不現(xiàn)實(shí),從知識論的角度也不符合,沒有考慮聽眾的知識,聽眾是有不同的認(rèn)識能力的。把完全沒有認(rèn)識能力的人設(shè)為普泛聽眾是沒有意義的。普泛聽眾是有一定教育程度、知識能力,具有同質(zhì)的人,排除了一些人。但這個范圍是及其有限的。把有些人排除在一定的范圍之外,違背了當(dāng)初提出普泛聽眾的原意。設(shè)定此概念是為論證質(zhì)量,普遍可接受的抽象標(biāo)準(zhǔn)。在理想的談話中可以達(dá)到。2、實(shí)際談話中所涉及的聽眾,特定聽眾。談話者和聽眾都是特定的人,有些說服的是特定的聽眾。3、思辯過程中的聽眾,即自己。這個過程是自己在內(nèi)心思辯的過程。實(shí)際上是說服普泛聽眾和特定聽眾。

  佩雷爾曼理論主要解決的問題是說服的問題,觀點(diǎn)立場的可接受問題,僅僅是說服強(qiáng)調(diào)說服的合理性而非理性,與阿列克西的方法不同,后者解決的問題是說服的理性,他所說的是討論、規(guī)則的建立是理性的,他們所解決的問題是不一樣的,如果批判佩雷爾曼我們可以說“說服是如何說服的?本身需要理性的論證,可以是武力強(qiáng)迫的說服?”阿列克西說“說服不在于說服而在于理性的說服!

  阿列克西要解決的核心問題是法律決策的正確性標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)為任何一門法哲學(xué)或明或暗表示的概念都有三個緯度:1、正當(dāng)?shù)闹贫ǎ?、社會實(shí)效問題,3、實(shí)質(zhì)正確性問題。第一個更多的被實(shí)證主義者所關(guān)注,第二個被社會學(xué)家所關(guān)注。他重視了第三個問題,他分四個步驟來解決這個問題:1、法律論證的理論,2、法律論證作為實(shí)踐之正確性理論的討論,3、法律論證的必然性,4、解釋法律三緯度的關(guān)聯(lián)。即法律理想緯度、制度緯度和實(shí)際緯度的關(guān)系。法律實(shí)質(zhì)正確性即道德正確性,必須有一套方法論解決,即法律論證理論。必須首先回應(yīng)實(shí)證主義的法與道德(在知識論上是)分立的觀點(diǎn)。阿列克西認(rèn)為法律不可能脫離道德,必須看法律命題提出是否與道德有關(guān)。他考察了普遍實(shí)踐論辨的規(guī)則和程序,發(fā)現(xiàn)討論道德或?qū)嵸|(zhì)正確時必須遵循一定的規(guī)則,即程序問題,作為最弱意義上的基點(diǎn)。是否可以進(jìn)行談話是最基本的出發(fā)點(diǎn),怎么討論是接下來的問題。哈貝馬斯的商談理論,從程序回歸到實(shí)質(zhì),達(dá)成某種共識。阿列克西認(rèn)為其所能做的是確定討論的規(guī)則。他通過對其他人理論的梳理建立了一些規(guī)則,其主要貢獻(xiàn)在于將論證理論運(yùn)用于法律,說明兩點(diǎn)1、法律論證的正確性問題可看作是普通實(shí)踐論證的一個部分,但法律論證有特殊性:a、有限的論證,是受法律約束的論證,b、是在時間壓力下的論證,不是無限遞歸,c、在大多數(shù)情況下是在特定主體間的論證。那么法律論證是否普通實(shí)踐論證的特殊形式,就是必須解決的問題。阿列克西認(rèn)為是,法律論證有兩方面一是方法論上內(nèi)部的論證即形式推理,二是外部的證成(即大前提本身的證成)。

  爭點(diǎn):佩雷爾曼修辭學(xué)理論里最要害的是普法聽眾的概念問題,但這個概念本身不清楚。很多法學(xué)家提出異議,認(rèn)為是不確定的。哈貝馬斯認(rèn)為阿列克西的理論將法律論證與普遍那實(shí)踐論證看作同質(zhì)的(從結(jié)構(gòu)到性質(zhì))是不正確的,前者不是后者的特殊情形,法律論證本身不是交往行為過程,交往行為過程即商談過程,最重要的是建立在理解的基礎(chǔ)上經(jīng)過商談達(dá)到共識。法律論辯是達(dá)到理解之外的其他目的論證,不是追求理解,追求實(shí)用,解決糾紛的論證,是策略性行為,扭曲的交往行為,不是在理想情形下達(dá)到共識的過程,而是非理想狀態(tài)下的交往的過程。不符合普遍實(shí)踐論證的無時空限制性和非干預(yù)性條件。法官把自己的意識強(qiáng)加給當(dāng)事人,不符合理想情景下的條件。所以不能把法律論辯看看作是普遍實(shí)踐論辯的特殊部分?挤蚵J(rèn)為阿列克西的理論是純粹形而上學(xué)的理論,無的放矢的理想的理論。法官決策很少符合法律論證程序規(guī)則,法官的決定甚至無合理性規(guī)則,(更具自己的好惡)怎末證明實(shí)踐與理論的一致性,是無法解釋。魏因伯格(制度法論的學(xué)者)認(rèn)為阿列克西的理論也許很有新意,但實(shí)踐中結(jié)論的達(dá)成未必是在遵循了某些規(guī)則的前提下進(jìn)行的。

  阿列克西做出1991年回應(yīng):兩個回應(yīng)的理由1、論辯有二,理想和實(shí)際的論辯,法庭辯論是實(shí)際辯論,此種論辯類似策略行為但不能否法律認(rèn)論證理論有效性,即使法官因好惡判決不意味著應(yīng)當(dāng)缺乏正當(dāng)性這沒有遵循規(guī)則,法官判決后仍沒有結(jié)束對案件的討論,保持開放性,,追求實(shí)際論辯中應(yīng)體現(xiàn)正確性的要求的標(biāo)準(zhǔn),所以正確性標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)際論辯所追求的目標(biāo),實(shí)際論辯應(yīng)符合理想論辯中的規(guī)則和要求及程序,這就是他對哈貝馬斯的批評的回應(yīng)同時也是對考夫曼的回應(yīng),他沒有看到在實(shí)際討論下還有正確性追求的目的。

  四 法律論證理論的意義和啟迪:

  法律論證理論的價值放大,它對公共意見的達(dá)成提供了技術(shù)性支持,其次是在公共意見形成過程中形成的新的價值判斷,提供可借鑒的規(guī)則和方法,再次在整個國家制度建構(gòu)中的意義。制度建構(gòu)是公共意見達(dá)成的結(jié)果,提供能夠避免非理性討論的規(guī)則借鑒。共識的合理性形成的基礎(chǔ)上無論是佩雷爾曼還是阿列克西都是有參考價值的。

  討論環(huán)節(jié):

  -法律的論證是否限于正常時期,您說的法律論證都是在正常價值、正常時期,在轉(zhuǎn)型時期可能就轉(zhuǎn)化成論證法律了,二戰(zhàn)審判中一些問題說明法律論證在轉(zhuǎn)型時期可能會有很多的爭議。

  舒國瀅:無論正常和轉(zhuǎn)型時期,法律論證考慮問題都存在,在轉(zhuǎn)型時期的更極端,在論證實(shí)在法的正確性時可以尋找法內(nèi)支持理由,更要求論證理由,常態(tài)下追求的是現(xiàn)行有效秩序的安定性,現(xiàn)行實(shí)在法大體上是合理的,不需要借助法外的因素來改變法的安定性問題,這同樣是一個正義性的問題。常態(tài)和非常態(tài)兩種情況都要論證,只不過在正常情況下通過解釋和類比的方法在法內(nèi)論證合理性,而在非常態(tài)下可能要求外部論成。

  ――――自然法與實(shí)證法合流的趨勢。從永恒到多變的自然法,實(shí)證法中的最低限度的自然法。說明實(shí)質(zhì)的問題很難達(dá)成,阿列克西中也面臨實(shí)質(zhì)與程序的困境。這說明價值問題不是證成問題而是選擇問題,更多的是依靠感性而非理性,最根本的問題是意識形態(tài),,公意選擇而非論證。

  舒國瀅:實(shí)證主義內(nèi)部分化成不同的派別,有拉茲排斥性實(shí)證堅持實(shí)證主義的純粹性,認(rèn)道德和法律更本沒有關(guān)系,科爾曼包含性實(shí)證,哈特似乎更傾向于科爾曼。這些討論是實(shí)質(zhì)性的討論。選擇如何成為可能?是否需要論證?選擇并不是完全無理性的,必須要對選擇提出理由,如自由的選擇,完全無害下選擇不要論成,由自由論成這一點(diǎn),但是如果自由的選擇涉及他人的利益,則不能不提出證明,不能簡單的把價值選擇看作是完全無理性的感性的選擇,阿列克西也是批評的,認(rèn)為如果其理性不能解決問題,只能聽從法官的好惡選擇了,他力圖回避的正是這個。假如不按這種規(guī)則很難說這種選擇是理性的,合理的。

  ――――如果沒有宗教,道德如何成為可能?“道德在沒有宗教的時候達(dá)成一致性是很難的”,在自然法的初期達(dá)成共識是因?yàn)榈赖率峭|(zhì)的,而在現(xiàn)在道德是多元的很難達(dá)成共識。

  舒國瀅:如果承認(rèn)多元化并將之絕對化,則人類文明可能完全走向解體,基于這個擔(dān)心,試圖先通過解決討論程序問題,來逐漸接近實(shí)質(zhì),實(shí)質(zhì)的共識是很難達(dá)成,但力圖達(dá)成,這才是可貴的地方,非理性選擇的合理性不能完全證明,因?yàn)榇_實(shí)是受非理性的支配,這些都不能成為合理性選擇的證明理由。某些證成是法律必須具有的,阿列克西有一套證明實(shí)質(zhì)問題的方法,例如歸謬法等。

  ――――有一些原則屬于實(shí)在法的范疇,它們?nèi)绾蚊撾x道德的影響?

  舒國瀅:法律原則有兩個屬性,實(shí)在法屬性(例如憲法、民法的道德原則)另一個脫離實(shí)在法范疇的屬性。有些道德原則實(shí)在法化了有的則無。問題是在討論哪一種原則呢?瀅區(qū)分開來。原則可通過方法論等方法將原則具體化,從而使之有可操作性。尤其在沒有規(guī)則的情況下原則可以作為判案的依據(jù)作為大前提,實(shí)際上是原則的具體化,將抽象的問題變?yōu)榭刹僮餍缘臉?biāo)準(zhǔn),這需要方法論的過程。

  朱景文教授點(diǎn)評:看來沖突的勢力如何達(dá)成基礎(chǔ)共識,法律論證理論顯現(xiàn)作用。恐怖分子放了中國的人質(zhì),也反映了達(dá)成共識的問題,程序問題也好其他問題也罷。法學(xué)應(yīng)該是多元化發(fā)展的。如語言哲學(xué)方面,社會政治等。法律論證不僅在大陸法系在英美國家也是的,他也有轉(zhuǎn)化的問題。立法領(lǐng)域是政治領(lǐng)域,靠投票來決決定,司法趨然中立,中性的,依靠法律,依程序來行事。后來的發(fā)展,司法中大前提缺乏,是不確定的,法律推理的不確定。在這種情況下哈特根據(jù)自由裁量,德沃金根據(jù)原則,道德,也正像法國、大陸國家的辨正推理一樣,大家面臨的問題是相同的。但德沃金有沒有解決這個問題(確定性問題)?批判法學(xué)之所以批判他,可能也正是在這些方面,不同的惡人看問題是不同的。這樣能否找到程序規(guī)則來解決實(shí)質(zhì)問題(程序?qū)Υ蠹叶际钦J(rèn)同的)?程序本身有沒有傾向性?可否擺脫意識形態(tài)?人類始終在努力,人們能否最終擺脫意識形態(tài)的影響,雖不能確定但總是在逼近。法學(xué)不斷進(jìn)步,雖然結(jié)果仍然差強(qiáng)人意,但是總是在接近。毛澤東也強(qiáng)調(diào)溝通(舒國瀅:那是扭曲的溝通),總之,大多數(shù)人要求得到滿足,少數(shù)人的要求得到照顧。人類的智慧是無限的,在社會分裂成不同群體的時候,總能找到解決問題的辦法。




 

文章標(biāo)題 相關(guān)內(nèi)容  

1

論產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)權(quán)法與財產(chǎn)法的體系 論產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)權(quán)法與財產(chǎn)法的體系   在我國,產(chǎn)權(quán)是一個隨著企業(yè)改革的深化而流行起來的概念。首先是政府對國有企業(yè)的放權(quán),然后是國有企業(yè)的改制,引發(fā)了關(guān)于產(chǎn)權(quán)問題的激烈爭論。實(shí)際上,無論是經(jīng)濟(jì)學(xué)界還是法學(xué)界,爭論的都主要是企業(yè)法人產(chǎn)權(quán)。關(guān)于產(chǎn)權(quán)概念的爭論,盡管隨著中央關(guān).... 詳細(xì)

2

完善我國的社會保障法律制度 完善我國的社會保障法律制度   建立一個現(xiàn)代化的、具有中國特色的社會主義社會保障體系,直接關(guān)系到中國經(jīng)濟(jì)體制改革的成敗、社會的全面發(fā)展和社會的穩(wěn)定。黨和國家提出把做好社會保障工作作為當(dāng)前全國的一項(xiàng)重要、緊迫的任務(wù),爭取用5年左右時間,初步建立起與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體.... 詳細(xì)

3

論知識產(chǎn)權(quán) 論知識產(chǎn)權(quán)   知識產(chǎn)權(quán)的概念與范圍

  知識產(chǎn)權(quán)的稱謂來源于18世紀(jì)的德國(注3),將一切來自知識活動的權(quán)利概括為知識產(chǎn)權(quán)的主要是著名比利時法學(xué)家皮卡弟,這一學(xué)說被廣泛傳播,得到許多國家和國際組織的承認(rèn)(注4)。對我國來說,知識產(chǎn)權(quán)是個外來語,是對....
詳細(xì)

4

美國《隱私權(quán)法》與公民個人信息保護(hù) 美國《隱私權(quán)法》與公民個人信息保護(hù)   摘要 本文介紹了美國《隱私權(quán)法》的立法原則、適用范圍、個人記錄公開的限制和登記、公民查詢與修改個人記錄的權(quán)利、對行政機(jī)關(guān)的限制與要求、免除適用的規(guī)定、該法與美國《信息自由法》的關(guān)系;論述了我國研究和借鑒國外隱私權(quán)保.... 詳細(xì)

5

互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)制問題 互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)制問題   一、互聯(lián)網(wǎng)及其規(guī)制

  互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)制,是一個新領(lǐng)域中發(fā)生的新問題。因?yàn)榧词故窃诨ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)源地美國,互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模商用,也不過是從1994年開始的,到現(xiàn)在僅不過幾個年頭而已。對于廣大發(fā)展中國家,互聯(lián)網(wǎng)更是處于發(fā)展初期。
詳細(xì)

6

美國反托拉斯法對知識產(chǎn)權(quán)許可的控制 美國反托拉斯法對知識產(chǎn)權(quán)許可的控制   長期以來,美國反托拉斯法以懲治壟斷性市場行為、保護(hù)經(jīng)濟(jì)競爭為己任,而知識產(chǎn)權(quán)立法則使廠商可以就多種智力成果獲得一定期限的法律上的壟斷,這就使得協(xié)調(diào)競爭立法與知識產(chǎn)權(quán)立法的沖突成為美國和其他許多國家必然面臨的一項(xiàng)重要任務(wù)*1..... 詳細(xì)

7

英國民事司法改革架構(gòu)中的ADR 英國民事司法改革架構(gòu)中的ADR   ADR(Alternative Dispute Resolution)意指替代性糾紛解決方法,泛而言之,它是一切訴訟外糾紛解決方法的總稱。當(dāng)今世界,眾多西方國家正在進(jìn)行民事司法改革,這些改革具有一個共同特征,.... 詳細(xì)

8

WTO法律的司法審查制度 WTO法律的司法審查制度   導(dǎo)讀:所謂WTO法律的司法審查制度,概指烏拉圭回合談判最終法律文本和我國加入WTO法律文件確立的司法審查制度。烏拉圭回合談判最終法律文本對司法審查多有涉及,中國加入WTO議定書和工作組報告書均以較大的篇幅對司法審查作出非常醒目的專門規(guī).... 詳細(xì)

9

物權(quán)行為中的三重問題:概念體系與語詞還原 物權(quán)行為中的三重問題:概念體系與語詞還原   整個物權(quán)行為理論中實(shí)際上包括了三重陳陳相因的問題:物權(quán)行為的獨(dú)立性;物權(quán)行為的無因性;物權(quán)行為的獨(dú)立性與無因性的關(guān)聯(lián)。這三個問題是相對獨(dú)立的:第一個問題是事實(shí)問題,第二個問題是價值問題,第三個問題是邏輯問題。在這篇短文.... 詳細(xì)

10

鄉(xiāng)土社會中的法律人 鄉(xiāng)土社會中的法律人   “我們要做的第一件事,就是把律師殺光!-莎士比亞[1]

  研究中國基層司法制度,當(dāng)然不可能脫離對法官的研究,甚至有必要以法官為中心。本編就是這樣的一個努力。但是,中心化不應(yīng)導(dǎo)致對邊緣的遺忘,用法官的概念置換了“基層司法制度....
詳細(xì)
1085條記錄 1/109頁 第頁 [首頁] [上頁] [下頁] [末頁]

 

注意:網(wǎng)站查詢并不一定完全準(zhǔn)確,使用請先核實(shí)! 法律論文分類